Получение немецкого наследства, оформление завещания, налог на получение наследства в Германии.
Очень мало людей всерьёз задумываются о действующем в Германии праве наследования (Erbrecht). Из страха смерти или из убеждения, что они не нуждаются в этих знаниях, большинство пускает всё на самотёк.
Даже многие немцы часто не имеют понятия о том, что определяет их законодательство по теме преемственности и связанными с этим вопросами. А ведь разобраться стоит.
Если имеется недвижимость в Германии или другое ценное имущество, то отсутствие завещания может оказаться большой проблемой для вступающих в наследство. А на смертном одре на составление завещания уже обычно нет времени.
Содержание
- 0.1 Зачем надо оформлять завещание
- 0.2 Наследование имущества в Германии
- 0.3 Как отказаться от наследства в Германии
- 0.4 Налог на наследство в Германии
- 1 Можно ли выкупить долю мужа за маткапитал?
- 1.1 Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:
- 1.2 Отвечает эксперт компании «Азбука Жилья» Антон Пайзанский:
- 1.3 Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:
- 1.4 Отвечает юрист Олег Царев:
- 1.5 Отвечает директор ООО «МосСделка» Вероника Панкова:
- 1.6 Отвечает руководитель юридического блока цифрового агентства недвижимости «33 слона» (33slona.ru) Юлия Плетнева:
- 2 Правила покупки доли в квартире или доме на средства материнского капитала
- 3 Как россиянину продать или купить квартиру в Беларуси?
- 4 Принудительный выкуп доли у сособственника возможен!
- 5 Бывшему сыну – ничего: как взыскать алименты с бывшего мужа
Зачем надо оформлять завещание
Приведу пару примеров. Если у пары нет детей, то, после смерти одного из супругов без завещания, другой по закону получает три четверти состояния.
А оставшаяся часть разделяется между родственниками умершего: родителями, родными братьями и сёстрами, а если их нет, то право наследования могут получить даже племянники. В итоге получается так, что часть жилья вдовы или вдовца принадлежит другим людям.
К каким последствиям это может привести зависит от отношений с родственниками усопшего. И хорошо, если они были просто нейтральными.
Если у супружеской пары на момент смерти одного из них есть несовершеннолетние дети, то другие родственники права на наследство теряют. Половину имущества получает супруг, а другая половина равномерно делится на всех детей.
Вроде бы, всё в порядке. Оставшийся родитель может распоряжаться имуществом детей, так что договариваться с ними о том, кто чем владеет, не надо.
Но на самом деле, дьявол скрывается в деталях, поэтому рассмотрим случай, который мне знаком из реальной жизни.
Муж и жена взяли ипотеку и построили дом. Долг – огромный, кредит на 15 лет. Но у мужа хорошая высокооплачиваемая работа. Всё шло хорошо, но мужчина внезапно умер от сердечного приступа в возрасте едва за 30.
Дом со всеми долгами достался жене и двум их несовершеннолетним детям. У мужа была заключена Lebensversicherung – страховка на случай смерти, которая покрыла большую часть ипотеки, но не всю.
Жена не работала, нужно платить большие взносы, дом требовал ухода и соответствующих расходов. Целесообразнее было его продать, закрыть полностью ипотеку и купить жильё подешевле. Но не тут-то было. В Германии есть закон, защищающий несовершеннолетних наследников.
Согласно ему, родители не могут продать имущество детей без постановления суда. В итоге на то, чтобы суд разрешил продать дом, у вдовы ушли годы.
В общем, все вопросы с Erbrecht – правом на наследство – лучше выяснить задолго до “часа X”, чтобы не заставлять родственников умершего волей-неволей разбираться с актуальными законами и с самим наследством.
Наследование имущества в Германии
В Федеративной Республике Германии существует два способа вступления в наследство: по закону и по завещанию.
Когда завещание не оставлено (а таких случаев большинство), то в силу вступает закон по праву преемства, где различают родственников первого (дети, внуки и правнуки), второго и до четвёртого порядка. Супруг или супруга и дети являются законными наследниками.
А вот внуки покойного могут стать наследниками только тогда, если их родители либо отказались от наследства либо уже умерли. При наличии нескольких лиц, которые получат наследство, говорится о сонаследниках (Miterben).
Я не буду углубляться в юридические дебри и рассказывать про племянников, двоюродных братьев, сестёр, тётей, дядей и прочих дальних родственников, так как за подробной консультацией необходимо обращаться к адвокату.
Совсем другое дело, когда умерший оставил завещание. В этом случае вступление по закону не действует, так как теперь имеется чёткая последняя воля покойника, как следует поступить с его наследством. В завещании может быть указан любой, независимо от родственных связей.
С юридической точки зрения существуют два варианта составления этого документа:
- завещание, самостоятельно и полностью написанное от руки, с чётким изъявлением последней воли
- нотариально заверенное завещание.
И тот, и другой способы работают. Если завещание составлено грамотно, то первый вариант не будет стоить составителю ни цента. За второй придётся заплатить, но зато можно быть уверенным в правильности составления и последующем исполнении завета.
Любой, получивший наследство в Германии должен решить для себя, хотел бы он вступить в права наследования или отказаться от них. Это очень важное решение, так как наследник до вступления не знает, что он получит на самом деле: круглую сумму и дом в придачу, или только долги усопшего родственника.
Да, такие вот законы в Германии, что с нашим менталитетом не совсем понятно. Здесь, с юридической точки зрения, наследуется состояние умершего на момент смерти.
Так как капитал или состояние измеряется не только активами, но и пассивами, то наследуется всё, что можно измерить в деньгах, в том числе и долги.
В обоих случаях наследник или наследники получают извещение о наследстве.
Наследник имеет возможность отказаться от наследства в установленный законом срок в шесть недель (§ 1944 BGB – Гражданского кодекса) с того момента, как он узнал о смерти.
Для проживающих не на территории Германии срок составляет шесть месяцев. Если в течении этого срока нет никакой реакции (отказа от вступления в наследство), то оно автоматически считается принятым.
Как отказаться от наследства в Германии
Чтобы отказаться от вступления, нужно обратится в течении 6 недель в Nachlassgericht, который находится в каждом местном Amtsgericht. За составление протокола нужно будет заплатить примерно 20€, личное присутствие обязательно.
Бытует ошибочное мнение, что в том случае, когда у покойного не имеется никакого состояния и нет долгов, то, в случае нахождения дальних родственников и отказываться не нужно. Но это не так.
В случае получения извещения о наследстве, порой не мешает обдумать возможность официально отказаться от него, так как в параграфе §1968 всё того же Гражданского кодекса написано, что наследник обязан нести расходы на похороны. А похороны в Германии дело дорогостоящее.
Некоторые малоимущие немцы делают финт ушами: специально составляют завещание на дальних родственников, чтобы те, если вдруг решат вступить в наследство, оплатили расходы на похороны и их долги.
Ежегодно в Германии около 60 000 человек умирают без завещания и суду по наследственным делам не удаётся найти наследников. Местная власть в таких случая занимается организацией похорон и улаживанием всех формальностей.
Если после затрат на похороны ещё остаются активы от имущества покойного, то они переходят государству, которое становится вынужденным наследником. Большое состояние достаётся очень редко. Как правило, страна получает сомнительные бесхозные постройки или дома под снос.
Единственный плюс в этом деле – государство, в отличие от физических лиц, не платит налоги на получения наследства.
Налог на наследство в Германии
Частные наследники в Германии разделены на три налоговых класса. В первый входят супруги, дети, внуки и родители. У каждого из этих типов родственников своя свободная от налогообложения сумма. Супруг может не платить налог с суммы до полумиллиона евро.
У детей – 400000€, у внуков – 200000€, а у родителей – 100000€. Всё что сверх этих сумм облагается прогрессивным налогом, величина которого зависит от размера полученного наследства. Если после вычета свободной от уплаты налога суммы остаётся менее 75000€, то размер налога будет 7%.
От 75 до 300 тысяч евро облагаются уже 11-ю процентами. И так далее до 30% от 26 миллионов. Второй налоговый класс – братья и сёстры. Они имеют всего 20000€ без налогов, а за всё, что сверх того, платят примерно в два раза больше, чем первый класс.
Все остальные наследники относятся к третьему классу, также имеют 20000€ до налога, но всё что сверх того до 6-ти миллионов подлежит уменьшению примерно на треть (30%) в пользу государства. Наследство, полученное от дальних родственников или прочих лиц сверх 6000000€ вообще уполовинивают.
Таким образом, чем ближе родство, тем меньше налогов должен заплатить вступающий в наследство, что в общем-то справедливо.
Я думаю, данной информации уже вполне достаточно, чтобы понять, что не стоит пускать тему наследства в Германии на самотёк. А главное, ясно, что делать, если придёт письмо из суда о получении наследства от дальнего родственника. Но сама тема одним поверхностным обзором не исчерпывается. Для получения детальной информации лучше всего обратиться к немецкому адвокату.
Источник: https://www.tupa-germania.ru/zhizn/nasledstvo-v-germanii.html
Можно ли выкупить долю мужа за маткапитал?
Followtheflow/Depositphotos
Доля мужа остается равной ½ после появления детей. Долю мужа Вы можете выкупить с использованием ипотечного кредита, но маткапитал использовать не получится, так как в нем есть и доля Вашего мужа.
Как по закону разделить квартиру при разводе?
Ликбез: покупка вторичной квартиры в ипотеку
Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:
В данном случае материнский капитал оформлен в период, когда муж являлся членом семьи. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», он имеет право на участие в расходовании этих денежных средств. Поэтому описанная Вами схема невозможна.
В Вашем случае рекомендуется обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по Вашему месту жительства с заявлением, где попросить разъяснить возможные варианты использования полученного Вами материнского капитала.
Отвечает эксперт компании «Азбука Жилья» Антон Пайзанский:
Выкупить долю можно, но без использования материнского капитала. Если Вы планируете его использовать, то в договоре купли-продажи будут участвовать дети, а такая сделка между близкими родственниками невозможна (37 ст. ГК). Ваш бывший муж – не муж, но детям он по-прежнему отец. Вы можете оформить его долю на третье лицо, а уже потом использовать материнский капитал для покупки.
После развода дети не могут претендовать на ½ долю отца. Его доля так же, как и Ваша, являются имуществом, нажитом в браке, и, соответственно, в ½ от каждой ½-й и так принадлежит второму супругу. И так до бесконечности.
Для упрощения всей этой ситуации можно заключить соглашение о разделе совместно нажитого имущества, доли станут индивидуальной собственностью, и тогда уже можно решать, что с ними делать.
Как выписать бывшего мужа из квартиры, купленной в браке?
Можно ли выписать из квартиры одного из собственников?
Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:
Если Вы изначально приобретали квартиру без материнского капитала, то ½ принадлежит Вам, и ½ – мужу, так как при разводе и разделе имущества при прочих равных условиях ваше имущество делится пополам. Для выкупа доли супруга Вам необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по Вашему месту жительства, так как совершение возмездных сделок между родителями и детьми запрещены.
Отвечает юрист Олег Царев:
Вы можете просто подарить часть имущества каждого из родителей детям по собственному желанию, обязанности нет. Что же касается материнского капитала, то при разводе, скорее всего, органы опеки и Пенсионный фонд не разрешат Вам провести такую сделку для выкупа части доли у супруга, так как он останется близким родственником Вашим детям. А такие сделки запрещены.
Может ли бывший муж претендовать на долю в квартире, купленной на маткапитал?
Подарил квартиру сыну – могут ли меня теперь выселить?
Отвечает директор ООО «МосСделка» Вероника Панкова:
Размер доли может меняться только в результате какой-либо сделки или по наследству. Появление детей не влечет за собой перераспределение долей супругов. Таким образом, доля бывшего мужа – ½ квартиры.
Вам я могу посоветовать взять кредит, где в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал, но делать это надо только после получения развода, так как в ином случае супруг будет иметь право на долю в квартире.
Отвечает руководитель юридического блока цифрового агентства недвижимости «33 слона» (33slona.ru) Юлия Плетнева:
Вы можете выкупить долю у бывшего супруга, используя ипотечный кредит, а затем погасить часть этого кредита средствами маткапитала, написав нотариальное заявление о выделе долей детям после погашения кредита.
Только в этом порядке сделка возможна. Доли детей определяются по соглашению между сторонами.
Текст подготовила Мария Гуреева
Не пропустите:
Все материалы рубрики «Хороший вопрос»
Раздел имущества в разводе: сложные случаи
Кто имеет право на ипотечную квартиру после развода?
25 статей о недвижимости, браке и разводе
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Источник: https://www.domofond.ru/statya/mozhno_li_vykupit_dolyu_muzha_za_matkapital/100254
Правила покупки доли в квартире или доме на средства материнского капитала
Улучшение жилищных условий благодаря материнскому капиталу теперь стало доступнее для многих семей с несколькими детьми.
Правда, зачастую этих средств недостаточно для приобретения полноценной квартиры или дома. К тому же по уровню заработка не так уж и много работающих граждан подходят под кредитоспособных лиц.
Поэтому рациональным, а для многих просто единственным, выходом становится приобретение части квартиры, то есть доли.
Определение понятий
Здесь говорится о части жилого помещения, отдельной, обособленной, полноценной. Доля в квартире – это одна или несколько комнат.
Жилищная сделка не может подразумевать покупку просто некоторой площади недвижимости. Помещение должно быть признано жилым, оборудованным необходимыми коммуникациями, соответствующим общепринятым нормам и изолированным.
Тогда по итогам сделки у квартиры получается два хозяина или больше. Но есть еще и другой случай, когда жилым объектом уже владеют несколько человек, но один из них планирует, к примеру, переехать. Тогда собственник одной доли вправе выкупить и вторую, чтобы все помещение полностью перешло к нему в законное пользование.
Законодательный аспект вопроса
ФЗ №256 предусматривает расходование обозначенной суммы на приобретение доли в жилом доме или квартире.
Правда, в данном вопросе налицо некоторые нюансы, касающиеся статуса помещения. Объект сделки должен быть самостоятельным, изолированным, пригодным для проживания в соответствии с техническими и санитарными нормами. Так, например, выделить и купить долю в однокомнатной квартире, используя МК, нельзя.
Закон разрешает направлять средства материнского капитала на покупку доли в квартире, но сюда подходят лишь два случая:
- В качестве доли выступает изолированное помещение в жилой квартире, то есть одна или несколько комнат.
- По результатам сделки весь объект недвижимости станет собственностью покупателя, то есть он докупит оставшуюся часть жилья.
Приобретаемая доля в квартире обязательно должна быть обособленной от других частей помещения, в связи с этим невозможно приобретение площади в однокомнатной квартире, поскольку из единственной комнаты нельзя выделить какую-либо ее часть «в натуре». Это очень значимый аспект в данном вопросе, потому что средства выделяются по программе «улучшения жилищных условий граждан», а это означает покупку самостоятельного и полноценного жилья.
Порядок оформления сделки
За десятилетнюю практику существования проекта довольно часто встречались случаи приобретения доли в квартире или доме по именному сертификату у лиц, являющихся родственниками в той или иной степени.
Бабушки, дедушки, дяди и тети с охотой идут на такие сделки с молодыми родителями, состоящими с ними в родстве. Данное действие законом не воспрещается, но, если подумать, то здесь могут преследоваться мошеннические цели.
Как известно, материнский капитал нельзя обналичить, данные действия будут считаться мошенничеством. А предприимчивые родители таким образом пытаются завладеть «живыми» деньгами. При доказательстве факта преступления эти граждане будут подвергнуты уголовной ответственности.
Если все делается честно и по закону, без каких-либо корыстных, незаконных намерений, то государство одобрит сделку. Однако существуют все же некоторые ограничения:
- запрещено заключать договор купли-продажи между супругами, однако другие ближайшие родственники (сестры, братья, отцы, матери, дедушки, тети и т.п.) могут выступать продавцами, это абсолютно законно;
- сделка будет одобрена Пенсионным Фондом РФ, если от приобретаемой доли жилого помещения родственники покупателей отказываются;
- мнимая сделка возбраняется законом, то есть по ее результатам порядок пользования жильем должен измениться, нельзя заключать договор только в целях получения бюджетных средств.
Пенсионный Фонд занимается полной проверкой сделки: изучает историю объекта недвижимости, отслеживает имущественные сделки в родственном кругу. Это делается с целью исключения попыток обналичивания средств МК. Вскрывшийся факт мошенничества автоматически подводит участников под уголовную ответственность, договор купли-продажи аннулируется.
Покупка любого жилья предусматривает право налогового вычета для каждого официально работающего гражданина.
Однако данное правило может не сработать, если сделка заключается между взаимозависимыми лицами, то есть родственниками.
В налоговой службе могут отказать в возмещении части средств, потраченных на жилье, основываясь на п.5 ст.220 Налогового Кодекса РФ. А подробный список таких родственников представлен в п.2 ст.105.1 НК РФ.
В отношении чужих людей, не являющихся членами семьи покупателей ни с одной из сторон, все гораздо проще. Личность продавца здесь никакого значения не имеет, важно только соответствие жилого помещения оговоренным законом требованиям.
Обычно долей называют комнату, несколько комнат в квартире или доме. Выкуп комнаты в однокомнатной квартире невозможен по определению. Помещение должно быть независимым и обособленным.
Жилец не сможет существовать в одной комнате без санузла и кухни, так что в этом варианте покупать квартиру придется целиком, ни о какой ее части речи быть не может.
В свидетельстве о праве собственности четко должна стоять формулировка о том, что в качестве объекта сделки выступает отдельная комната. Средства господдержки не получится направить на комнату в неотчуждаемом общежитии. Операцию совершить не получится, если такое здание включено в специальный жилищный фонд, а не в частный.
Деньги от ПФР в адрес продавца жилья поступают после фактического оформления и регистрации сделки, поэтому в договоре между сторонами обязательно должно быть указано, что вся стоимость объекта недвижимости или его часть подлежат оплате средствами мат. капитала путем безналичного перевода на счет продавца. Также необходимо отметить период, когда покупателями будет сдан пакет документов на распоряжение МК.
Какие потребуются документы
Когда намерения сторон предстоящей сделки подтверждены, и помещение оформлено должным образом, наступает этап сбора документов. В списке будет несколько основных пунктов:
- паспорт;
- сертификат на материнский капитал;
- заявление на использование материнского капитала с указанием сферы направления и суммы;
- документ о государственной регистрации собственности;
- договор купли-продажи объекта недвижимости;
- выписка из ЕГРП об отсутствии обременения на него;
- письменное обязательство о включении в собственники всех членов семьи.
Особенности приобретения части дома
Частный дом тоже подходит под понятие жилого помещения, значит по закону долю в нем можно приобрести за средства МК.
Только он должен отвечать определенным условиям:
- у него должен быть статус жилого, то есть строение должно быть капитальным, его фундамент и стены должны быть возведены в соответствии с нормами безопасности и СНиП;
- возможность проживать там круглый год: присутствует система водоснабжения (питьевой водой, не технической), электричество, отопление.
Пенсионный Фонд даст согласие на перевод средств господдержки на приобретение доли в частном доме только при условии изолированности указанной части объекта и присутствия отдельного входа. Зачастую случается так, что доли выделить невозможно, потому что жилье не разделено, а находится в общей совместной собственности.
https://www.youtube.com/watch?v=Zw8JvuM4A8I
Самым понятным, простым и правильным станет такой вариант, когда при делении дома между двумя собственниками «в натуре», он становится двухквартирным.
То есть после определенных манипуляций и переделок, строению присваивается полноценный статус дома, поделенного на двух хозяев в конкретных долях с отдельным входом, отдельным санузлом и подсобными помещениями.
В итоге в таком случае выделенные части помещения получают статус отдельных квартир, а с этим все обстоит уже гораздо проще. В свидетельстве о праве собственности указывается, что владелец проживает в квартире или в части жилого дома.
Оформление обязательства
Федеральный Закон №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года регламентирует необходимость оформления приобретенного за счет средств семейного капитала жилья в общую собственность родителей и детей. Иными словами, его делят на всех и выделяют доли по соглашению.
Переход части жилья в семейную собственность предполагает деление купленной доли как минимум еще на 3 части. Данная площадь в любом случае будет меньше минимальных показателей на одного жильца, но ПФР не имеет права отказывать в совершении такой сделки.
Когда установленная сумма из материнского капитала будет перечислена продавцу и все обременения с имущества буду сняты, необходимо выделить на всех членов семьи причитающиеся им доли. Сделать это нужно в течение полугода.
О правилах оформления рассмотренной сделки с жилой недвижимостью смотрите в следующем видеосюжете:
Рекомендуем другие статьи по теме
Источник: http://posobie-help.ru/molodaya-semya/materinskij-kapital/pokupka-doli-v-kvartire-ili-dome.html
Как россиянину продать или купить квартиру в Беларуси?
В связи с постоянно поступающими на мой электронный ящик и в блог вопросами о том, как россиянину продать или купить квартиру в Беларуси, я решил собрать в настоящей статье наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы.
Как сориентироваться в том, какие документы нужны? Какие существуют ограничения в продаже или покупке? Какова, в конце концов, ситуация на рынке недвижимости, какие сложились цены, стоит ли сейчас продавать или покупать недвижимость в Беларуси? Как распорядиться своей недвижимостью после покупки? Какие налоги есть при продаже квартир в Беларуси?
Об этом и многом другом читайте в настоящей статье.
Итак, приступим.
1. Никаких ограничений на продажу или покупку квартир россиянами в Беларуси в настоящее время нет.
Подчеркиваю, именно квартир.
Если Вы гражданин Российской Федерации и хотите купить дом с земельным участком, то дом в результате покупки поступит в Вашу частную собственность, а земельный участок будет принадлежать Вам на праве аренды (на срок 99 лет), поскольку земельные участки в Беларуси на праве частной собственности могут принадлежать только гражданам Беларуси. Но никаких подобных ограничений в отношении квартир нет.
2. Для продажи или покупки квартиры в Беларуси россиянину нужен только российский паспорт – и никаких дополнительных документов.
Ранее требовалась временная регистрация, но сейчас и этого не требуется.
Взяли паспорт, деньги, приехали в Беларусь (Минск), купили то, что выбрали на соответствующих порталах о недвижимости, вернулись домой в Россию – при желании на все про все можно затратить только один день! Главное, найти стоящего риэлтера, который Вам все это организует :-).
Если не желаете возить наличные, о том, как перевезти деньги безналичным способом я как-то писал в статье Как россиянину перевести (перевезти:)) деньги в Беларусь для покупки квартиры.
С продажей – все то же самое.
3. Налоги. Вопросы, которые возникают чаще всего, касаются налогообложения.
С покупки недвижимости никаких налогов россияне не платят.
Но!
Имейте ввиду, что если у Вас две и более квартиры, то необходимо уплачивать ежегодно налог на недвижимость со второй и последующей квартиры. Размер налога составляет 0,1% (т.е.
, не сказать, чтобы существенную сумму).
Кроме того, если Вы владеете домом, то налог на недвижимость также необходимо уплачивать в том же размере (не важно, сколько у Вас домов – один или десять – льгота распространяется только на квартиры).
С налогами при продаже квартир все несколько сложнее.
Как я уже писал в своей статье Налоговым кодексом Республики Беларусь установлено, что налоговые резиденты Республики Беларусь могут один раз в пять лет продавать квартиру, не уплачивая при этом подоходный налог.
Налоговым резидентом Беларуси являются лица, постоянно находящиеся на территории Беларуси более 183 дней в календарном году. О том, как подтвердить время фактического нахождения на территории Беларуси, я уже писал, повторяться не буду.
Т.е., если Вы гражданин России и находитесь на территории Беларуси более 183 дней в календарном году, то Вы имеете право продать квартиру один раз в пять лет, не уплачивая при этом подоходный налог (это правило распространяется и на другие объекты жилой недвижимости: т.е., один раз в пять лет можно без налога продать один дом, одну дачу, одну квартиру).
Если же нет, то придется платить налог с продажи квартиры. Сейчас это 13%.
13 процентов считаются от дохода, т.е. от разницы между той суммой, за которую продаете и той суммой, за которую купили.
Таким образом, если Вы продаете за меньшую сумму, чем та, за которую купили, налог не уплачивается.
Самый болезненный вопрос: а что если квартиру подарили или квартира перешла по наследству? Как считается налог в таком случае? И как его минимизировать?
Есть два варианта минимизации налога с продажи квартиры в таких случаях:
• Применить имущественный налоговый в отчет в размере оценочной стоимости квартиры (как правило, по старым домам составляет 20-30% от рыночной, по новым домам – 70-80% от рыночной).
Т.е., если наследственную квартиру в доме, к примеру, 2010 г.п., Вы продаете за 100 000$, оценочная стоимость такой квартиры составляет 80 000$, то налог с продажи Вы заплатите следующий:
(100 000$ — 80 000$) * 13% = 2 600$
• Применить имущественный налоговый вычет в размере 10% от стоимости квартиры (есть такой вариант, установленный Налоговым кодексом Беларуси).
Т.е., если наследственную квартиру в доме, к примеру, 1975 г.п., Вы продаете за 100 000$, применяя 10%-ый налоговый вычет, получаем следующий налог с продажи:
(100 000$ — 10 000$) * 13% = 11 700$
Какой вычет применять в каждом конкретном случае, нужно решать в каждом конкретном случае
Источник: http://past.by/konsultacii-po-nedvizhimosti/kak-rossiyaninu-prodat-ili-kupit-kvartiru-v-belarusi.html
Принудительный выкуп доли у сособственника возможен!
Всем доброго времени суток.
Предыдущий пост имел относительный успех https://new.pikabu.ru/story/ne_lenites_otmenyat_sudebnyie_pr…), поэтому я решил поделиться с Вами решением еще одной проблемы. Убежден: лучше знать, как ситуация может быть решена, и избегать возможных рисков ее возникновения, ну а коль она возникла – знать, какой выход возможен из нее.
К слову, сам я избежать случившегося не смог. Но обо всем по порядку…
Итак, небольшая предыстория.
Два года назад, после смерти моего деда, отец вступил в наследство. Из наследственной массы, т.е. того, что оставил после себя покойный дед, была однокомнатная квартира. Разумеется, тут же нашлись «родственники», кто посчитал возможным заявить свои притязания на это имущество.
Ситуацию в некотором смысле упрощало то, что наследство было отписано отцу по завещанию, составленному у нотариуса, и сомнений в подлинности не вызывало.
Опуская подробности того судебного процесса и всю ту грязь, что неизменно является следствием семейных и наследственных споров, скажу лишь то, что сводная сестра отца, оформив справку об инвалидности, требовала обязательную долю. Суд сестре её присудил. В размере 1/6 доли от однокомнатной квартиры.
Именно о том, как можно принудительно лишить сособственника его доли, и хочу рассказать. Опять же, отходя несколько от предмета рассказа, я хочу упомянуть, что этот пост носит скорее информативный характер, для людей, далеких от правовой науки, и может быть кому-то полезным.
Конечно, мы – не из той породы людей, кто стремиться обобрать пенсионерку-инвалида. Суд стал для нас крайней мерой, поскольку в силу личных неприязненных отношений с отцом было ясно: владеть/пользоваться/распоряжаться совместно с сестрой мы этой квартирой не сможем.
Договориться же о суммах выплаты мы не смогли.
И хотя цифры, озвученные нами, были взяты не с потолка (руководствовались заключением оценочной экспертизы, на проведение которой сестра была согласна), тем не менее, суммы, определенные экспертизой, она посчитала «варварски заниженными» и ни о каком выкупе в добровольном порядке уже не могло быть и речи.
Значит, для того, чтобы по суду Вы могли требовать выкупа доли у сособственника, необходимо наличие одновременно (именно, одновременно!) трех обстоятельств:
– доля сособственника мала;
– она не может быть выделена в натуре, т.е. как отдельный объект права;
– и, наконец, сособственник не имеет интереса в этой доле.
А теперь, несколько слов о том, что скрывают за собой сие сухие канцелярские понятия.
Определение незначительности (или малозначительности) доли устанавливается через соотношение того, какая площадь у самого объекта недвижимости и того, какой долей владеет сособственник.
Судебная практика по этому вопросу идет по пути того, что всякая доля ниже ¼ части, признается малозначительной. Данная цифра не является голословной. Так, в своем решении Московский городской суд, по-моему, в 2016 году, признал ¼ часть как незначительную.
Наиболее часто встречающиеся размеры долей, признаваемых малозначительными – это ¼, 1/8, 1/10 ну, и так далее…
При этом, очень важным моментом в определении малозначительности доли является то, может ли размер выкупаемой доли соответствовать площади жилого помещении (именно жилого). Для целей определения малозначительности доли площадь туалета, коридора, балкона, разумеется, не учитывается, поскольку проживание там с точки зрения права невозможно.
В нашем случае, при общей площади «однушки» в 34,7 кв. метров, 1/6 доли соответствовала примерно 5,8 кв. метрам жилья. Согласно техпаспорту квартиры ни комната, ни кухня такой площади не соответствовали.
Предвосхищая тезис о том, что при владении долями мы владеем «абсолютной долей» во всем объекте недвижимости (ну т.е. 1/6 в туалете, 1/6 – в коридоре, 1/6 – в кухне и т.д.), и поэтому вопрос о выделе доли ставиться не должен, скажу: Должен!
Должен именно потому, что определение реальных площадей имеет значение для квалификации второго пункта, а именно – возможно или невозможно выделение доли сособственника в натуре.
Ставя этот вопрос на рассмотрение суда, будьте заранее убеждены в том, что выкупаемая доля с ее фактической площадью, не может быть изолирована от остального объекта недвижимости.
В том случае, если Ваша доля соответствует площади какой-нибудь комнаты, которую можно изолировать, завести туда отдельные коммуникации и прорубить вход, выдел в натуре будет признан судом возможным.
Соответственно, в этом случае мы теряем совокупность тех условий, о которых я сказал изначально, и рассчитывать на удовлетворение заявленных требований не придется.
Опять же, в нашем случае!, выдел доли был возможен.
Возможен потому, что квартира расположена на 4 этаже многоквартирного дома, коммуникации в доме едины и их перепланировка также не реальна, прорубить отдельный вход мы также не имеем возможности (ну не залетать же она туда будет?). Ну, и наконец, ЧТО отделять в таком случае, если сособственнику принадлежит всего-то порядка 6 кв. метров жилплощади?
Нужно отдать юристу сестры должное, так как он пытался парировать эти доводы тем, что мы, мол, чиним сестре препятствия: прописаться ей не даем, всячески ее ущемляем. Хороший ход, но – слабый.
Данные аргументы нами были озвучены, как злоупотребление правом, с чем суд согласился.
Мы показали, что за два года (ДВА, Карл!) она не понесла ни копейки расходов на содержание жилья, ни разу не приехала и не поинтересовалась судьбой квартиры-кровинушки, да и сами требования о прописке магическим образом были заявлены только в здании суда; сама же она проживает по другому адресу и домашнее хозяйство ведет там же.
Оригиналы кассовых чеков об оплате всех расходов, связанных с содержанием жилья за два года, а также показания жильцов подъезда дома были обоснованно приняты судом во внимание, а сестра – послана в пешее эротическое.
Касаемо размера выплачиваемой доли она, конечно, поупиралась. Мы сказали о том, что оценщик посчитал квартиру в 750К, соответственно, её доля – это 125К. Сказали и о том, что предлагали ей 150К, но ей и этого показалось несправедливо мало. Хочет человек больше!
Юрист заявил о том, что экспертиза не должна приниматься во внимание, т.к. цитата «эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний».
Честно говоря, еб@нутый аргумент, восходящий к анналам гражданского процессуального законодательства. Т.е. если расчет в целом проведен верно и методика проведения экспертизы отвечает требованиям ФСО (не путать с Федеральной службой безопасности), но эксперту Вы не погрозили УК РФ, то нет правды в его писанине.
Ну, хрен с ним! Экспертиза, так экспертиза. Суд производство приостановил.
Видели бы Вы её глаза, когда судебная экспертиза показала меньше того, что насчитал «наш» эксперт. Было вякание насчет того, чтобы взять за основу нашу оценку, но и мы, и суд сказали – в основу судебного решения положить выводы судебного эксперта.
Итог: Еще один год судебных баданий и доля, что выкуплена за более, чем скромную сумму. Оплата судебной экспертизы легла на нее, плюс я оформил договор через знакомого ИП на «якобы» оказываемые им нам услуги в части составления иска. Мол, мы дурачки: ничего не понимаем и пошли к юристу.
Суд все это дело удовлетворил.
Мораль? Всегда оставайтесь людьми, не будьте жадными и знайте, что выкуп доли через суд возможен.
Всем добра, адекватных родственников и справедливых судов.
Источник: https://pikabu.ru/story/prinuditelnyiy_vyikup_doli_u_sosobstvennika_vozmozhen_5700940
Бывшему сыну – ничего: как взыскать алименты с бывшего мужа
Вкратце: в 2014 году суд вынес решение о взыскании алиментов на сына нашей читательницы, бывший не платил, возник долг – порядка двух миллионов тенге. Не до конца ясно, предпринимал или нет частный судебный исполнитель хоть какие-то действия для принуждения папаши к исполнению своих родительских обязанностей в части перечисления 25 процентов от всех видов дохода.
От нашей героини известно только, что на квартиру бывшего был наложен арест и вынесен запрет на выезд за рубеж. Но и то и другое не помешало сквалыге квартиру переоформить на сестру, выписав на нее дарственную, а самому податься за лучшей жизнью в Россию.
Наша героиня винит в случившемся чеэсишника, в чьем ведении находилось исполнительное производство, и методично обходит инстанцию за инстанцией в поисках правды. Поскольку мы не называем имен и тем самым не нарушаем Закон о СМИ, то имеем право согласиться с женщиной: активное и финансово заинтересованное участие в этом деле частного судебного исполнителя очевидно.
Что можно, а что нет
Хотя мы и разделяем праведный гнев потерпевшей, но предлагаем в такой ситуации держать голову в холоде – эмоции не должны мешать принимать верные решения.
А данная ситуация крайне сложная, потому что в ней две юридические составляющие: гражданское и уголовное судебные производства.
Прежде чем перейти к разбирательству с порядком действий – куда из этих структур и что вперед подавать, обратим внимание на несколько решающих моментов в этой истории.
В первую очередь давайте поймем, что именно можно считать арестом и что означает “право распоряжаться”. При всей очевидности юридические понятия далеки от осмысления обывателя.
В нашей, как и во всех аналогичных ситуациях, арест на недвижимое имущество накладывает частный судебный исполнитель, руководствуясь Законом “Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей”.
Важно знать, что по этому закону ЧСИ должны и обязаны принять меры к обеспечению исполнения решения суда:
“1. Судебный исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа обязан наложить арест на имущество должника, в том числе в случаях, предусмотренных законом, с санкции прокурора. При этом судебный исполнитель в обеспечение исполнения исполнительного документа вправе одновременно наложить арест на все принадлежащее должнику имущество, соразмерное взыскиваемой сумме.
2. Арест имущества должника состоит в запрете на распоряжение этим имуществом…”.
Теперь смотрим Гражданский кодекс: “…2. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом.
Право пользования представляет собой юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные естественные свойства, а также получать от него выгоду. Выгода может выступать в виде дохода, приращения, плодов, приплода и в иных формах.
Право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества (ст. 188 “Понятие и содержание права собственности”).
Иными словами, алиментщик имел право владеть квартирой и пользоваться ею, жить сам, жениться снова и привести в дом новую жену, новых детей – никто таких прав его не лишал, лишили его другого: права продавать, дарить, предоставлять в залог.
Эти сделки и называются “возможность определять юридическую судьбу”.
Скажем, захотел он пустить к себе квартирантов – пожалуйста, нет проблем, правда, 25 процентов от суммы договора передай сыну. А вот подарить сестре нельзя, увы, придется родственнице потерпеть, пока два миллиона не отдашь. Поэтому сделка дарения недвижимости в нашем случае была незаконной, и здесь уже не важно: взял на карман чеэсишник или нет – сделку нужно отменять.
Алгоритм возврата
Здесь мы и подошли к развилке: в первую очередь, попав в подобную ситуацию, нужно срочно подавать иск в суд о признании сделки недействительной и одновременно с этим подавать ходатайство об аресте недвижимости в качестве обеспечительной меры.
Все эти действия никоим образом не препятствуют подаче заявления в прокуратуру на частного судебного исполнителя, бывшего мужа, его сестру и всех тех, кто принимал участие в мошеннических действиях по предварительному сговору.
Это можно делать параллельно, и в таких тяжелых и травматичных ситуациях тратить время на жалобы в контролирующие органы не стоит, цена вопроса не та. Лучше сосредоточиться на поисках хорошего юриста, специализирующегося на подобных делах.
Поверьте, наша читательница и ее сын не первые и не последние, на ком бывший муж решил сэкономить подобным образом. Поэтому специализация среди юристов самая что ни на есть востребованная.
Несмотря на то что в деле имеется уголовная составляющая, эффективнее разделить представителей: юрист представляет интересы в суде по гражданскому делу, а адвокат – интересы в прокуратуре и далее в уголовном суде.
Да, в Казахстане суды разделены по категориям дел, которые они рассматривают. К слову, юрист подскажет, какую лучше линию защиты выбрать: стоит ли бить только на то, что алиментщику было запрещено распоряжаться своей недвижимостью, то есть дарить ее кому-либо, и поэтому нужно признать сделку недействительной, государственную регистрацию отменить.
Или же лучше подать иск о взыскании долга по алиментам к новой владелице. Получила в подарок от брата арестованную квартиру – плати: “…Право собственности передается другому лицу со всеми обременениями, имевшимися на момент совершения сделки (п. 1 ст. 188 Гражданского кодекса РК)”.
Все помнят, что на момент совершения сделки необходимо взять справку в ЦОНе о зарегистрированных обременениях, и делается это для того, чтобы не купить мутную собственность с долгами. В нашем случае квартира была получена в подарок, но сути ст. 188 это не меняет: два миллиона с сестры – как с куста, а на квартиру снова арест в обеспечение иска.
Экспертиза “КАРАВАНА”: как правильно подать жалобу, и о других значимых для клиентов частных судебных исполнителей правах
Из письма нашей читательницы не до конца понятна роль частного судебного исполнителя: снимал ли он с должника арест на выезд, снимал ли арест с квартиры? При любом раскладе дорога по возврату долга хоть и будет труднее и дольше, но процесс необратим. Дело в том, что любые действия ЧСИ не могут проходить бесследно – хоть в одну, хоть в другую сторону.
Процедура наложения ареста на недвижимость выглядит так: ЧСИ выпускает постановление об аресте недвижимости и направляет его в НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан”, те получают постановление, “кладут” его к себе в “папочку” и вписывают в базу напротив адреса квартиры и всей прочей кадастровой лабуды новые сведения – “арест”. Решил ЧСИ снять арест, снова выпускает постановление за своей подписью и печатью, снова направляет его в НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан”, те снова “кладут” его в “папочку” – и далее по схеме. Поэтому проплаченный чеэсишник оставил следы в Государственной корпорации.
Если говорить о запрете на выезд, то механизм тот же самый, что и с квартирой, только адресат у постановлений ЧСИ будет иной: “Постановления судебного исполнителя о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан направляются для исполнения в Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства” (ст. 33 Закона “Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей”).
Стереть следы ЧСИ из базы – вовсе не реально, к слову, с Государственной корпорацией они взаимодействуют также через автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства (АИС ОИП), поэтому мною использовались кавычки. К слову, приостановить запрет на выезд возможно, если должнику край как нужно пройти лечение за границей, но одного постановления ЧСИ для этого недостаточно, необходима санкция суда.
Как видите, все не так просто, бегун от алиментов заплатил много, и на каждом этапе.
Конечно, в нашей истории алиментщика кто-то из юристов консультировал, сам бы он до такого не додумался, но это не должно останавливать: “Антикиллер” – тоже неплохая кинолента со счастливым концом, найдутся специалисты и по вашу сторону баррикад. А вышеназванные организации дадут сведения: кто, когда и что делал, эффективно распорядиться этим помогут юрист с адвокатом.
К тому же никто не отменял такую процедуру, как розыск должника, исполнительный лист, а также долг в два миллиона и там найдут бывшего папу, если что-то в судах пойдет не так. В нашей истории такой риск существует, так как срок исковой давности (3 года) никто не отменял, и если не поспешить, то можно его пропустить.
Алматы
Источник: https://www.caravan.kz/gazeta/byvshemu-synu-nichego-kak-vzyskat-alimenty-s-byvshego-muzha-591659/