Племянники — дети брата или сестры наследодателя, не входят в одну из очередей наследования по закону. При этом они могут наследовать по праву представления согласно статье 1143 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае смерти своих родителей.
Граждане также имеют право составить завещание, указав в качестве наследника своего племянника. На основании ст. 1119 ГК РФ, у них есть возможность самостоятельно определить получаемую ими долю в наследстве. Статьей 1118 ГК РФ регламентируются основные правила, касающиеся составления завещания. Документ вступает в силу уже после смерти завещателя.
Содержание
- 0.1 Наследники после смерти дяди и тети
- 0.2 По закону
- 0.3 По завещанию
- 0.4 Определение долей наследников
- 0.5 Оформление наследства после смерти дяди и тети
- 0.6 Порядок оформления
- 0.7 Необходимые документы
- 0.8 Заключение
- 1 Обязательная доля в наследстве
- 2 Как получить долю в квартире после смерти родителей?
- 3 Наследство братьев и сестер после их смерти
- 4 Юридическая шпаргалка. Наследство: как его получить по закону или завещанию?
Наследники после смерти дяди и тети
Племянники и племянницу умершего могут наследовать по закону и по завещанию, составленному в форме, предусмотренной действующим законодательством РФ. При этом допускается наследование по нескольким основаниям (по закону и по завещанию).
По закону
Общие правила касательно наследования по закону определены ст. 1141 ГК РФ, а именно:
- получение наследства лицами, имеющими на это право в качестве наследников по закону, возможно только в порядке очереди, определенной настоящим Кодексом;
- представители второй и последующих очередей могут быть призваны к наследованию, когда нет представителей первой и следующих за ней очередей, или все они отказались от наследства;
- признание судом лица в качестве недостойного наследника, согласно ст. 1117 ГК РФ, лишает его права на наследство, которое переходят к другим гражданам данном очереди или представителям последующих очередей;
- лишение гражданина наследства распоряжением завещателя служит причиной передачи его прав на наследство другим наследникам этой или последующих очередей.
Племянники и племянницы покойного не входят в одну из очередей наследования. Но, согласно ст. 1143 ГК РФ, они по праву представления получают долю в наследстве в случае смерти их отца или матери — брата или сестры наследодателя, вступая в наследство вместе с представителями второй очереди наследования по закону.
Статьей 1146 ГК РФ определены общие положения относительно наследования по праву представления:
- Если смерть брата или сестры наследодателя наступила одномоментно с ним или до открытия наследства, его доля в наследстве переходит к племянникам.
- Полученная по праву представления доля в равных частях делится между племянниками наследодателя.
- Если наследник по закону лишается прав на наследство в связи с признанием его недостойным (ст. 1117 ГК РФ), его потомки не могут наследовать имущество умершего по праву представления.
- Если наследник по закону лишается прав на наследство в связи с соответствующим распоряжением, оставленным в завещании (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), его потомки не могут наследовать имущество умершего по праву представления.
Племянники также могут наследовать и по другим основаниям. При наличии нескольких оснований наследование происходит отдельно по каждому из них, с получением гражданином причитающейся ему доли.
Согласно ст. 1148 ГК РФ, племянник умершего может получить долю в наследстве в качестве нетрудоспособного иждивенца. Пункт 2 указанной статьи уточняет необходимые для этого условия:
- племянник должен быть нетрудоспособным на день открытия наследства;
- в течение последнего года (или более) до момента смерти дяди племянник находился на его полном обеспечении;
- не меньше года до смерти наследодателя его племянник должен был проживать вместе с ним.
Несмотря на то, что племянник является кровным родственником наследодателя, он не входит в число лиц, имеющих право на наследство в порядке очередей, определенных статьями 1143 — 1145 ГК РФ. По этой причине приобретает значение сам факт его проживания вместе с умершим.
По завещанию
Из ст. 1118 ГК РФ следует, что завещание — единственный способ оставить распоряжения относительно имущества на случай собственной смерти.
Совершить документ можно только будучи полностью дееспособным. При этом он должен быть подписан лично. Совершение завещания посредством доверенных лиц не является законным.
Нельзя оставить в документе распоряжение нескольких граждан.
Права, которые получает завещатель, определены ст. 1119 настоящего Кодекса. Она включает в себя следующие пункты:
- у граждан есть право завещать любое имущество, в том числе и то, которое им еще не принадлежит;
- в завещании могут быть указаны любые лица, даже не являющиеся наследниками по закону;
- завещатель имеет возможность самостоятельно определять размер долей наследников;
- в документе могут содержаться распоряжения относительно наследуемого имущества и условия его принятия наследниками;
- завещатель может не разглашать информацию, содержащуюся в документе, совершенном в удобной для него форме.
Завещатель вправе составить несколько завещаний, указав в каждом из них конкретное имущество или определенных наследников. Документ может содержать в себе только лишь распоряжения — в частности, о лишении племянников прав на наследство.
Свобода завещания ограничивается действующим законодательством РФ, в том числе правом на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Указанное право не может быть передано им по наследству или по праву представления от кого-либо.
Определение долей наследников
На основании п. 2 ст. 1141 ГК РФ, доли наследников одной очереди равны между собой, за исключением случаев, когда имеется несколько оснований для получения наследства. Принятие доли по праву представления делает возможным ее получение одновременно с родственниками очереди, призванной к наследству.
Если племянник наследует по завещанию, его доля может быть определена самим завещателем (ст. 1119 ГК РФ). Любое число наследников по закону может быть лишено права на наследство помимо права на обязательную долю. Впоследствии путем составления нового завещания, старое может быть отменено или изменено.
Из ст. 1122 ГК РФ следует:
- указание в завещании неделимого имущества не приводит к недействительности документа. Каждый из наследников по завещанию получает долю в указанном имуществе (например, в квартире) с последующим указанием ее в свидетельстве о праве на наследство;
- если имеется несколько наследников по завещанию, но не определен размер долей, завещанное имущество делится между ними поровну.
Оформление наследства после смерти дяди и тети
Вне зависимости от того, наследуют ли племянники по закону или по завещанию, в течение полугода с момента открытия наследства им необходимо подать заявление в нотариальную контору по месту жительства умершего. Если документ не был подан вовремя, племянники могут быть признаны отказавшимися от прав на имущество наследодателя.
Порядок оформления
Статьей 1152 ГК РФ определен порядок принятия наследства. Из нее следует, что для получения наследства оно должно быть принято.
Нельзя принять только часть причитающейся племяннику доли или принять наследство с оговорками (например, отказавшись выплачивать долги наследодателя). Если была принята часть наследства, оно считается принятым полностью.
Вместе с тем его принятие одним из наследников не означает, что оно было принято другими лицами, имеющими на это право.
Статьей 1153 ГК РФ допускается два способа принятия наследства.
- Путем подачи нотариусу заявления в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
- Фактическое принятие — уплата налогов, осуществление мер по охране и защите имущества, управление им.
Необходимые документы
Сообщить о своем намерении принять наследство необходимо, подав заявление. Сделать это можно в течение полугода со дня открытия наследства. Если срок пропущен по причинам, не зависящим от наследника, допустимо обращение в суд для восстановления срока принятия наследства.
В число документов, которые должны быть поданы нотариусу, входят:
- документ, который удостоверяет личность заявителя;
- заявление о принятии имущества умершего;
- доверенность (если заявление подается через третье лицо);
- документ о правах на наследство (например, завещание);
- свидетельство о смерти наследодателя.
Если заявление подается через доверенное лицо или по почте, на нем ставится подпись заявителя. При этом она удостоверяется нотариально.
Пример У сестры гражданина Петрова было двое сыновей, один из которых являлся нетрудоспособным и последние годы проживал вместе с ним. Его вторая сестра также жила с ним, находясь на его иждивении. После смерти Петрова было открыто наследственное дело.
По причине отсутствия наследников первой очереди к наследованию были призваны сестры наследодателя. Половина имущества должна была отойти одной из сестер Петрова, входивших в число наследников второй очереди.
Поскольку ее нетрудоспособный ребенок находился на иждивении своего дяди, он был призван к наследованию вместе со своей матерью и тетей.
Таким образом, племяннику покойного вместе с матерью досталось 50% от его собственности, в то время как другая часть была принята второй сестрой.
Заключение
Племянники и племянницы наследодателя могут наследовать долю в его имуществе по праву представления вместо умершего родителя. Кроме того, наследодатель может указать их в завещании — тогда они призываются к наследованию вне очереди. Завещатель вправе самостоятельно определить доли наследников или лишить одного из них наследства.
Если наследник по закону признан недостойным, его потомки не имеют возможности получить по праву представления имущество умершего. Та же ситуация возникает, если наследник лишен завещателем права на наследство.
Принять наследство можно в течение полугода со дня смерти наследодателя. Нотариусу по месту жительства умершего подается заявление с подписью наследника. Если заявление отправлено по почте или с поверенным, подпись должна быть засвидетельствована нотариально.
Вопрос
У моего покойного дяди остались две сестры. Старший брат умер больше двух лет назад, но у него остался сын. Его местоположение неизвестно, и мы не знаем, как его можно найти и уведомить о смерти дяди. Каким образом распределится наследство, и что будет с долей моего брата, если его не успеют найти? Ответ После смерти своего отца ваш брат получил возможность наследовать по праву представления.
Но если он не подаст нотариусу (лично, по почте или через представителя) заявление, его доля будет распределена между другими наследниками. У него есть шесть месяцев на подачу заявления. Если впоследствии ему удастся доказать, что он не знал об открытии наследства или не имел возможности подать заявление, решением суда срок принятия наследства может быть восстановлен (ст. 1155 ГК РФ).
Вопрос
Моя мама умерла два года назад, и я принял после нее наследство как единственный наследник. За десять лет до ее смерти у нее умер брат (мой дядя). Выяснилось, что она не принимала его наследство. При этом она проживала в принадлежавшей ему квартире все эти годы, и прописана в ней.
Можно ли мне теперь претендовать на эту собственность? Ответ
Вы можете обратиться в суд — если будет доказано, что ваша мама фактически приняла наследство, то и вы сможете получить указанное имущество.
Однако вы не сможете претендовать на него по праву представления, поскольку смерть дяди (наследодателя) произошла раньше смерти вашей мамы.
Источник: //po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-chlenam-semi/plemyannikam-posle-smerti-dyadi-i-teti/
Обязательная доля в наследстве
Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.
Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.
В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.
Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве
Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.
Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.
Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:
- дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
- нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.
Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.
Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.
Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.
Право на наследство по закону
Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.
Размер обязательной доли в наследстве
Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.
Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).
Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.
А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону.
Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года.
При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.
Определение долей наследства
Расчет обязательной доли в наследстве
При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.
Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.
Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне.
У Зубовой Г.П.
на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.
В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества.
Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания.
Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.
Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.
Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.
По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.
Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.
Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 +850000).
Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.
Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.
В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.
Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.
Порядок очередности наследования по закону
Отказ от обязательной доли
Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.
Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.
Принимая решение об отказе, следует четко осознавать, что вы отказываетесь окончательно и бесповоротно. И ваш отказ только увеличит долю наследников по завещанию. Решаясь на такой шаг, оцените и взвесьте все доводы «за» и «против» и примите решение, отвечающее вашим собственным интересам.
Рассмотрев предложенную вашему вниманию тему об обязательной доле в наследстве, можно сделать вывод: нормы закона об обязательной доле в наследстве ограничивают свободу наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, не изменяя и не отменяя само завещание. Закон, обеспечивая право на обязательную долю в наследстве, проявляет заботу о тех наследниках, которые нуждаются в материальной поддержке, о которых должен был позаботиться наследодатель, но в силу каких-либо причин и обстоятельств этого не сделал.
Отказ от наследства по закону
Столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, оценив размер имущества, причитающегося вам в соответствии с обязательной долей, примите правильное решение и при необходимости обратитесь за помощью к профессиональным юристам, которые помогут реализовать ваши права.
Источник: //nasledstvo-ru.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve
Как получить долю в квартире после смерти родителей?
Неприватизированное жилье не является собственностью и не наследуется. Поэтому Ваша мама не может претендовать ни на квартиру, ни на долю.
Поскольку родственники, судя по всему, практически не общались, я бы посоветовала убедиться, что квартира действительно не была приватизирована и рассказ сестры правдив.
Для этого нужно получить выписку из ЕГРП в Росреестре; из ее содержания можно увидеть, является ли квартира собственностью на сегодняшний день, кто собственник и какова дата государственной регистрации.
Квартира в наследство и завещание
Вступление в наследство на квартиру
Отвечает управляющий партнер «МИЭЛЬ – сеть офисов недвижимости» Марина Толстик:
К сожалению, Вы не указали, использовала ли Ваша мама право на приватизацию или нет.
Дело в том, что если после того, как Ваша мама переехала к мужу и уже на новом месте жительства воспользовалась правом приватизации, то есть была включена в договор приватизации квартиры, в которой проживала в тот момент, то, согласно законодательству, она утрачивает право на долю в прежней квартире, где ранее жила вместе с родителями.
Из Вашего письма также не ясно, где все это время была прописана Ваша мама.
Если она, выйдя замуж, выписалась из родительской квартиры, уехала к мужу и прописалась там, то она не имеет права на долю в родительской квартире.
Согласно законодательству, при приватизации квартиры в договор включаются лишь те члены семьи, которые были зарегистрированы по данному адресу (как совершеннолетние, так и несовершеннолетние).
Если же Ваша мама, живя в другом городе, оставалась прописана в родительской квартире и перед приватизацией ее выписали незаконно, а затем квартиру приватизировали — в таком случае Вам необходимо обратиться в суд для восстановления своих прав.
Владелец квартиры умер. Что делать наследникам?
Можно ли отсудить часть квартиры, если она в дарственной, а собственник умер?
Отвечает юрисконсульт ООО «Центр правового обслуживания» Анатолий Никифоров:
В рассматриваемой ситуации непонятно следующее: была ли Ваша мать зарегистрирована на жилплощади к моменту приватизации? Можем предположить, что после переезда к мужу она снялась с регистрационного учета.
В противном случае муж ее сестры не смог бы приватизировать квартиру — ему было бы необходимо согласие Вашей матери, без которого приватизация была бы невозможна (без него приватизация была бы осуществлена с грубым нарушением закона). Так, согласно закону РФ от 04.07.
1991 «О приватизации жилищного фонда в РФ», в приватизации могут участвовать только те, кто имеет право проживания на данной жилплощади, причем только с согласия всех на ней проживающих.
Возможен также вариант, согласно которому проживающие в приватизируемом жилищном фонде лица хотя и дают согласие на приватизацию объекта, но сами отказываются от участия в ней.
Если исходить из вышесказанного, то Ваша мать не имеет прав на квартиру. Единственным вариантом нам представляется решение вопроса в кругу семьи, с учетом сложившейся ситуации. Возможно, муж Вашей тети согласится передать в дар долю в квартире (как вариант, продать) или включить Вашу мать в число наследников в завещании.
Можно ли признать дарственную недействительной?
Купить доверенность на наследство в Ялте – это рискованно?
Отвечает адвокат коллегии адвокатов «Курганов и партнеры» Юлия Черепанова:
Так как квартира не была приватизирована, то она не подлежит включению в наследственную массу, поскольку является муниципальной собственностью. При этом, в соответствии со ст. 672 ГК РФ, в случае смерти нанимателя договор социального найма жилого помещения заключается с одним из членов семьи, проживающим в жилом помещении. Это же право закреплено и в статье 82 ЖК РФ.
Поскольку с родителями проживала одна из их дочерей, следовательно, у нее и возникло право для дальнейшего заключения договора социального найма.
Жилищным кодексом РФ установлено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника (ст. 31).
Если бы с родителями Вашей мамы никто не проживал, и никто не был бы прописан в квартире, то, в соответствии со ст. 83 Жилищного кодекса РФ, договор социального найма был бы прекращен в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя.
Впрочем, есть и такие случаи, когда за неприватизированное жилье могут побороться наследники умершего нанимателя, а именно если наниматель подал заявление о приватизации жилого помещения, но умер, не успев завершить процедуру приватизации.
Кроме того, в состав наследства включается имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК РФ).
В этих случаях необходимо было заявить права наследника на эту квартиру при открытии наследственного дела. Но не стоит забывать и о том, что, согласно ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти гражданина.
Тем не менее, если наследник пропустил срок вступления в наследство по уважительным причинам, то он может попробовать восстановить пропущенный срок через суд, руководствуясь статьей 1155 ГК РФ.
На заданный вопрос «Можно ли узаконить долю в спорной квартире?», исходя из имеющихся данных, дать однозначный ответ невозможно.
Если учитывать то, что умершие родители не подавали заявление о приватизации муниципального жилья до своей смерти, и спорная квартира не была предоставлена им государством в связи с их инвалидностью, то, скорее всего, получить в ней долю второй дочери, проживающей отдельно, невозможно.
Если предположить, что указанные факты имели место, то Вашей маме необходимо попробовать в судебном порядке (при наличии уважительных причин) восстановить пропущенный срок, установленный для принятия наследства, и, в случае вынесения положительного решения суда, заявить свои права на наследство.
Текст подготовила Мария Гуреева
Знаете об этом больше? Расскажите нам.
Не пропустите:
Все материалы рубрики «Хороший вопрос»
Как проходит наследование и продажа квартиры нерезидентом РФ?
3 способа снизить риски, покупая квартиру, полученную по наследству
Как уменьшить налог при договоре ренты на наследственную квартиру?
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Источник: //www.domofond.ru/statya/kak_poluchit_dolyu_v_kvartire_posle_smerti_roditeley/5568
Наследство братьев и сестер после их смерти
Наследование имущества, принадлежащего до смерти брату или сестре, осуществляется по общим правилам правопреемства, установленным Разделом 5 ГК РФ. Право на наследство указанных родственников получают те лица, которые в установленном законом порядке призываются к наследованию.
Законодатель различает два основания призвания к наследованию – по завещанию (ст. 1118 ГК) и по закону (ст. 1141 ГК).
В зависимости от применяемого основания, круг лиц, обладающих правом на принятие имущества, принадлежащего умершему брату и сестре, может в корне отличаться.
Рассмотрим особенности указанных порядков призвания к наследованию за братом или сестрой более подробно:
- Если брат или сестра составили перед смертью завещание, правом на получение принадлежащей им наследственной массы обладают лица, указанные в нем. Согласно ст. 1116, ст. 1119 ГК, такими правопреемниками могут выступать любые физ. и юр. лица, а также муниципальные образования, субъекты федерации и государство. Круг таких правопреемников ограничивается исключительно волей брата или сестры.
- Если же завещание составлено не было, в судебном порядке оно признано недействительным или указанное в нем имущество охватывает не всю наследственную массу, правом на получение наследства (или его части) за братом или сестрой наделяются наследники по закону (ст. 1141 ГК).
- Указанные лица поделены законодателем на 8 категорий наследников, в зависимости от степени родства, определяемой по числу рождений, отделяющих умершего от такого родственника. Каждая из категорий получает право наследовать за братом или сестрой только при условии отсутствия предыдущей очереди.
- В первую очередь право на имущество умершего получают дети, супруги и родители брата или сестры (ст. 1142 ГК). В случае отсутствия таковых, к наследованию призываются родные и неполнородные братья и сестры умершего, а также их дедушки и бабушки (ст. 1143 ГК). Если и эта категория отсутствует, право наследования получают дядя и тетя брата (ст. 1144 ГК), а при их отсутствии – наследники следующих очередей (ст. 1145 ГК).
- Особой категорией наследников, всегда получающей наследство после смерти брата с сестрой, являются их нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК). Они призываются к наследованию наравне с призываемой очередью и могут получать обязательную долю, даже при наличии завещания.
Как вступить в наследство после смерти брата или сестры
Родные и неполнородные брат или сестра являются родственниками по боковой восходящей линии второй степени родства.
Указанная степень родства влияет на возможность наследования за ними лишь по закону, в качестве правопреемников второй очереди наследования (ст. 1143 ГК).
В случае наличия завещания, правопреемство после смерти такого кровного родственника осуществляется лишь в том случае, если он прямо указал на то в завещании.
Положения ст. 1153 ГК определяют способы, при помощи которых потенциальный преемник может реализовать свои наследственные права. Среди них различают формальный и фактический способ принятия наследства.
Формальный способ принятия
Он реализуется правопреемником путем подачи нотариусу, осуществляющему деятельность в округе по месту открытия наследства (последнему месту проживания умершего или месту нахождения его имущества) или другому уполномоченному должностному лицу, одного из двух заявлений – о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на него (п. 1 ст. 1153 ГК).
Указанные заявления могут быть поданы нотариусу лично, по почте, другим лицом по просьбе или через представителя. В случае подачи по почте или другим лицом, подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариусом перед отправкой заявления. При принятии наследства через представителя, он должен быть уполномочен соответствующей доверенностью.
Фактический способ принятия
Согласно п. 2 ст. 1153 ГК, фактическое принятие предполагает физическое овладение наследственным имуществом и отношение к нему как к своей собственности. Пока в суде не будет доказано иное, преемник считается фактически принявшим наследство, если он:
- владеет и управляет имуществом;
- охраняет его от внешних посягательств;
- содержит его за свой счет;
- оплачивает долги брата или сестры.
На основании фактического принятия, по истечении установленного для того срока (ст. 1163 ГК), преемник также вправе получить свидетельство о праве на наследство. Для этого он обязан привести нотариусу доказательства фактического принятия наследственного имущества.
Получение указанного свидетельства при фактическом принятии наследства не является обязательным. Однако такая процедура будет необходима в случае фактического принятия недвижимости – свидетельство о праве на наследство потребуется для проведения государственной регистрации.
Раздел наследства после смерти брата или сестры
Возможность и порядок раздела наследственной массы брата или сестры их правопреемниками, прямо зависит от оснований призвания к наследованию, наличия выраженной наследодателем воли на то, а также от категорий имущества, входящих в наследственную массу.
Так, в случае вступления в права наследования по закону, доли каждого из преемников призываемой к наследованию очереди, согласно п. 2 ст. 1141 ГК, являются равными.
Исключение составляют наследники, призываемые в порядке представления (ст. 1146 ГК). Доли таких наследников формируются за счет части, подлежащей выделению представляемому ими основному, но умершему наследнику.
Следует учитывать и другие особенности, в частности то, что:
- В случае оформления завещания, доли каждого из правопреемников будут соответствовать указанной в нем воле завещателя. В случае завещания нескольким наследникам одной неделимой вещи в долях, то она считается завещанной в долях, в соответствии с их стоимостью (п. 2 ст. 1122 ГК). Поскольку раздел такой вещи невозможен, порядок пользования ей определяется исходя из назначения завещанный частей. При наличии спора, вопрос пользования разрешается судом.
- Если такие доли или завещанные каждому из наследников виды имущества не указаны, то раздел завещанного между преемниками осуществляется в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК). В случаях, когда завещание распространяется не на всю наследственную массу, то раздел завещанной части осуществляется по воле наследодателя, а оставшаяся часть имущество делится в равных долях, между наследниками по закону.
- В случае призвания к наследованию обязательных наследников (ст. 1149 ГК), то раздел осуществляется по особым правилам. Такие преемники, независимо от наличия завещания получают не менее половины того, что они получили бы при наследовании по закону в общем порядке. Обязательная доля выделяется из не завещанной части имущества, а при ее недостаточности – из завещанной части, что неизбежно уменьшает доли других призываемых к наследованию лиц.
- Наследство после смерти брата с сестрой, находящееся в общей долевой собственности преемников, может быть разделено ими по заключенному ими соглашению (ст. 1165 ГК).
- В случае наследования неделимой вещи, раздел которой в натуре недопустим, законодатель допускает возможность возникновения у одного из преемников преимущественного права на ее получение в счет полагающейся ему доли (ст. 1168 ГК). Указанное право возникает в случае общего с наследодателем владения такой вещью, использования ее или проживания в ней. При реализации такого права, преемник обязан компенсировать стоимость другим наследникам.
Как отказаться от наследства в пользу брата
Положениями ст. 1157 ГК, законодатель предусматривает возможность правопреемников отказаться от принятия наследства, в том числе и в пользу других лиц.
Такая процедура осуществима в пределах срока, предусмотренного ст. 1154 ГК для принятия наследственного имущества.
Более того, законодатель допускает отказ от наследства, даже после его формального или фактического принятия.
Согласно п. 1 ст. 1159 ГК, для отказа от наследства в пользу брата, преемнику необходимо подать соответствующее заявление об отказе, нотариусу по месту открытия наследства.
Если у какого-либо нотариуса уже открыто наследственное дело в отношении такой наследственной массы, то заявление об отказе от наследства в пользу брата, подается такому нотариусу.
Положения ст.
1158 ГК определяют некоторые условия, лишь при наличии которых допускается отказ от наследства в пользу брата, в частности:
- Брат должен входить в число наследников умершего по закону или по завещанию, в том числе по праву представления или по наследственной трансмиссии. Отказ в пользу каких-либо других лиц недопустим.
- Брат, в пользу которого совершается отказ, не должен быть лишен наследства завещанием или признан недостойным наследником. Отказ от наследственного имущества в пользу таких лиц недействителен.
- Доля в наследстве, переходящая в порядке отказа в пользу брата, не должна быть обязательной долей. Поскольку правом на обязательную долю обладают исключительные наследники, направленный отказ от нее противоречил бы самой сути такой доли.
- У наследника, отказывающегося от правопреемства в пользу брата, не должно быть подназначенных наследников. При их наличии, направленный отказ недопустим.
- Отказ должен быть совершен без каких-либо оговорок и условий.
- Отказ от части полагающейся доли в наследстве недопустим. Исключения возможны в случаях, когда преемник призывается по нескольким основаниям – по одному или нескольким из них допустим направленный отказ.
Гражданин Б был призван к наследованию имущества своего умершего отца, как единственный наследник первой очереди. Б, зная что у него есть малоимущий неполнородный брат по матери, решил совершить в пользу него направленный отказ от части своего наследства. В частности, Б решил передать своему брату частный дом своего отца.
Однако, нотариус, оформлявший наследство разъяснил Б, что согласно п. 3 ст. 1158 ГК, отказ от части наследства недопустим – возможен лишь отказ от всей причитающейся наследственной доли.
Более того, направленный отказ, согласно п. 1 ст. 1158 ГК, допускался только в пользу других наследников по завещанию или по закону.
Поскольку его неполнородный брат в их число не входил, отказ от наследства в его пользу был недопустим.
Источник: //nasledstvoved.ru/chastnye-sluchai-nasledovaniya/posle-smerti-brata-ili-sestry/
Юридическая шпаргалка. Наследство: как его получить по закону или завещанию?
Первую в 2017 году юридическую шпаргалку мы решили начать с наследства и нюансов его получения. Как делится наследство по закону, а как по завещанию? Есть ли налог на наследство, что делать, если есть дарственная? На эти и другие вопросы ответил юрист, директор агентства недвижимости «Эксперт» Павел Астапеня.
Основной документ, который объясняет, что такое наследство, какие бывают его виды, определяет порядок наследования — это Гражданский кодекс Республики Беларусь, в котором есть раздел 6: «Наследственное право».
Потенциальные наследники должны понимать, что наследуются не только права на имущество, но и обязанности. Например, это может быть выплата кредита, долга.
Если наследуемое имущество было приобретено в браке, то по умолчанию 1/2, например, квартиры достается супругу, если только иной порядок не установлен брачным договором. Поэтому из состава наследственного имущества исключается 1/2 автоматически.
Есть два вида наследования: по закону и завещанию. Если наследодатель при жизни обратился в нотариальную контору, оформил завещание в отношении своего имущества, то наследником здесь может стать абсолютно любой человек, в том числе и не родственники и организации.
Однако нужно понимать, что даже при наличии завещания есть обязательные наследники, которые имеют право на долю наследства.
По Гражданскому кодексу, статья 1064, «право на обязательную долю в наследстве» имеют: «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)».
Обязательная доля рассчитывается следующим образом. Например, супруг — владелец квартиры, написал завещание не на жену и ребенка, а на кого-то другого. В этом случае супруга имеет право на 1/2 от квартиры. Далее, супруга и несовершеннолетний ребенок могут претендовать на 1/4 от оставшейся половины. Остальное остается третьему лицу, указанному в завещании.
Если завещания нет или оно признано недействительным, то наследство делится по закону между родственниками по определенной очереди.
По статье 1057 Гражданского кодекса к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители умершего, а также внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления.
Стоит заметить, что супруг имеет право на половину имущества автоматически, но в дележке остального имущества он тоже участвует.
Также подчеркнем, что на наследство имеют право все дети, в том числе и от предыдущих браков в равной степени.
По статье 1058, при отсутствии у умершего наследников первой очереди, наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы наследуют по праву представления.
По статье 1059 наследниками третьей очереди являются дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследниками четвертой очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
При отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей, причем родственники более близкой степени родства устраняют от наследования родственников более далекой степени родства.
Если у наследодателя нет наследников, то имущество считается выморочным и отходит государству по статье 1039 Гражданского кодекса. В нем сказано, что, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать (статья 1038), либо все они отказались от наследства, наследство признается выморочным.
Выморочное наследство переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества, входящего в состав наследства.
Наследство может быть признано выморочным судом на основании заявления органа местного управления и самоуправления по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства.
Наследство может быть признано выморочным до истечения указанного срока, если расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, превышают его стоимость.
Если договор дарения зарегистрирован в БТИ к моменту открытия наследства, то недвижимость принадлежит тому, кому подарили. То, что есть в дарственной, в состав наследства не включается.
Гипотетически наследники могут оспорить состоявшийся договор дарения, но в этом случае нужно доказать, что даривший не осознавал значения своих действий.
Важно понимать, что договор дарения должен быть зарегистрирован в БТИ, иначе он не имеет никакой юридической силы.
В течение шести месяцев. Если срок пропущен, то необходимо доказывать в судебном порядке, что срок был пропущен по уважительным причинам. К уважительным причинам может относиться болезнь, длительная командировка, проживание в другой стране или городе, а также не поддерживание отношений на протяжении долгого времени.
Если речь идет о недвижимости и о наследовании физическими лицами, такого налога нет.
Материал подготовлен при экспертной поддержке Павла Астапени, юриста и директора агентства недвижимости «Эксперт».
Первоначально было опубликовано здесь: realt.by
Источник: //past.by/konsultacii-po-nedvizhimosti/yuridicheskaya-shpargalka-nasledstvo-kak-ego-poluchit-po-zakonu-ili-zaveshhaniyu.html